1 Innehållsförteckning 2
3 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ökat minoritetsskydd vid rättighetsbegränsningar i enlighet med vad som anförs i motionen.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förstärkning av skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna i enlighet med vad som anförs i motionen.
3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ändring av Europakonventionens ställning i enlighet med vad som anförs i motionen.
4. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förstärkt grundlagsskydd för äganderätten i enlighet med vad som anförs i motionen.
5. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förstärkt skydd för den negativa föreningsfriheten i enlighet med vad som anförs i motionen.
6. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att ta bort uppenbarhetsrekvisitet m.m. i enlighet med vad som anförs i motionen.
7. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förstärkning av domstolarnas konstitutionella ställning i enlighet med vad som anförs i motionen.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utnämningar av de högsta domarna och regeringens utnämningspolitik vid utnämning av statliga verkschefer m.m.
4 Bakgrund
Den västerländska synen på demokrati och mänskliga rättigheter är individorienterad. EG-rätten och Europakonventionen, vilka är en del av svensk rätt, bygger på denna syn, vilket minskar möjligheterna att inskränka enskildas rätt.
Vår nu gällande författning är från 1974 och tillkom under den allomfattande politikens storhetstid. I författningen ges inte något större skydd för den enskilde individens fri- och rättigheter. Det fastslås att den svenska folkstyrelsen förverkligas bl.a. genom ett parlamentariskt statsskick. Moderata samlingspartiet menar att vår författning snarare representerar slutet på en epok än inledningen på en ny. Mot bakgrund av den utveckling av samhället som skett under de 25 år som förflutit sedan författningen trädde i kraft menar vi att det är nödvändigt med flera författningsförändringar för att ge större utrymme för enskildas frihetssträvanden och även öka skyddet för enskildas rättigheter. Förändringar är även nödvändiga för att vi skall kunna leva upp till våra internationella åtaganden fullt ut.
Den pågående författningsutredningen om vissa delar av regeringsformen har ett begränsat mandat. I de ursprungliga direktiven ingår att analysera vissa EU-relaterade frågor samt att överväga om grundlagens bestämmelse avseende äganderätten och dess motiv överensstämmer. I tilläggsdirektiv har angivits att utredningen bl.a. skall analysera frågan om skilda valdagar till riksdag och kommuner.
Moderata samlingspartiet menar att utredningens uppdrag inte är tillräckligt mot bakgrund av de diskussioner som förs om bristerna i författningen. Regeringen bör enligt vår mening ta initiativ till en mera omfattande utredning kring bl.a. de frågor som aktualiseras i denna motion.
5 Fri- och rättigheter
5.1 Starkare skydd för den enskildes rätt
Fri- och rättighetsskyddet syftar ytterst till att dra gränser för hur stor handlingsfrihet statsmakterna skall ha gentemot medborgarna. Det reglerar således förhållandet mellan den enskilde och det allmänna.
Statens skyldighet att tillgodose den enskildes fri- och rättigheter - också när detta måste ske på statens egen bekostnad - är en fråga som rymmer betydligt mer sprängkraft i dag än för bara några år sedan. Detta beror på att Sverige numera medverkar i och accepterar den internationella rättsordningen på ett mer aktivt sätt än tidigare. Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska unionen och EG-rätten är därmed en del av svensk rätt. Sedan EU-inträdet gäller också Europakonventionen som svensk lag. Vidare har Sverige sedan drygt 10 år tillbaka en rättsprövningslag som möjliggör prövning av förvaltningsbesluts laglighet.
Den västerländska, individorienterade synen på demokratiska värden och mänskliga rättigheter, som EU och Europakonventionen bygger på och som vi genom våra internationella åtaganden nu omfattas av, har minskat utrymmet för att inskränka den enskildes rätt.
Den enskildes fri- och rättighetsskydd har dock till viss del också förstärkts genom införandet av 2 kap. 23 § regeringsformen (RF). Bestämmelsen föreskriver att lag eller annan författning inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Bestämmelsen är emellertid formellt bara en anvisning för lagstiftaren och ger inte ett skydd som är likvärdigt med de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Konventionen omfattas inte heller av det skydd mot rättighetsinskränkande lagstiftning som 2 kap. 12 § RF ger. Ett sätt att ytterligare stärka skyddet för den enskildes fri- och rättigheter vore därför att anpassa konventionens rättighetsskydd till regeringsformens högre skyddsnivå.
Inte heller de i regeringsformen garanterade fri- och rättigheterna åtnjuter ett tillräckligt skydd mot rättighetsbegränsande lagstiftning. Skyddet för äganderätten och näringsfriheten är t.ex. svagare än skyddet för sådana fri- och rättigheter som yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfriheterna.
Sverige skall vara ett land där mänskliga fri- och rättigheter skyddas fullt ut. Därför bör grundlagens skydd mot rättighetsinskränkningar vara lika starkt oavsett vilken fri- och rättighet det gäller. Detta innebär att de mindre skyddade fri- och rättigheterna måste jämställas med de starkare skyddade. Härigenom skulle betydelsefulla förstärkningar av de enskildas rättigheter kunna uppnås. Detta skulle bl.a. innebära att de tre allmänna begränsningsgrunderna i 2 kap. 12 § andra stycket RF blir tillämpliga även vid begränsningar av t.ex. äganderätten. En inskränkning i den enskildes äganderätt skulle då endast få göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare skulle en begränsning aldrig få gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. Begränsningar skulle heller inte få göras på grund av åskådning eller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.
Regeringsformen utgår från att majoritetsbeslut är den beslutsform som bäst gagnar demokratins och folkstyrelsens princip. Enligt Moderata samlingspartiet bör emellertid ökad hänsyn tas också till minoritetens legitima intressen. I linje härmed bör minoritetsskyddet stärkas generellt vid beslut om lagstiftning som innebär inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna. Detta kan ske genom att reglerna om särskilt beslutsförfarande i 2 kap. 12 § tredje stycket RF blir tillämpliga. På så sätt skulle en riksdagsminoritet om endast en sjättedel av ledamöterna i kammaren alltid kunna tvinga fram ett års uppskov med en i och för sig tillåten rättighetsbegränsande lagstiftning. Förutom att minoritetsskyddet härigenom påtagligt skulle förstärkas medför en sådan reform att det byggs in en välbehövlig fördröjningsmekanism i lagstiftningssystemet. En sådan ordning skulle ge mera tid för debatt, eftertanke och noggrant övervägande innan rättighetsinskränkande lagstiftning kan genomföras.
Yttrandefrihet och rätten till fri åsiktsbildning utgör omistliga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. I Europakonventionen kommer detta synsätt till uttryck genom artikel 10, vilken stadgar att rätten att t.ex. sända radio eller TV är en civil rättighet, och genom artikel 6, enligt vilken en sådan rättighet inte får begränsas utan rättslig prövning. Mot bakgrund av detta framstår den svenska medieregleringen, som bl.a. innebär att staten har monopol på sändningsrätter för radio och TV utan möjlighet för den enskilde till rättslig prövning, som oförenlig med konventionen. Enligt Moderata samlingspartiet är det därmed angeläget att även i detta avseende stärka den enskildes rättighetsskydd så att det bättre överensstämmer med konventionens.
En förstärkning av såväl minoritetsskyddet som fri- och rättighetsskyddet enligt dessa riktlinjer skulle inte bara utgöra ett viktigt steg i den allmänna strävan att stärka medborgarnas förtroende för det politiska systemet och den demokratiska beslutsprocessen. Reformen skulle även tydliggöra att Sverige är en demokrati och rättsstat som inte per automatik sätter statens intresse framför individens rätt.
Nuvarande inkongruens mellan Europakonventionens och regeringsformens skyddsnivåer skulle också kunna upphävas genom att upphöja Europakonventionen till grundlag. Ett annat sätt kan vara att utvidga tillämpningsområdet för 2 kap. 12 § RF till att omfatta även Europakonventionen.
5.2 Äganderätten
Bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF fick efter parlamentarisk beredning sin nuvarande lydelse den 1 januari 1995 i samband med att Europakonventionen då inkorporerades i svensk rätt. Genom denna bestämmelse fick vi för första gången en grundlagsfäst principiell regel om att den enskildes rätt till sin egendom skall lämnas okränkt.
Den enskilda äganderätten skyddas även i Europakonventionen (artikel 1 i första tilläggsprotokollet till konventionen). Konventionen slår fast att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt och att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Med egendom avses i protokollet inte bara äganderätt till fast och lös egendom utan även rättigheter som fordringar och immateriella rättigheter. Motsvarande skydd för egendom bestående av fordringar och immateriella tillgångar finns emellertid inte i regeringsformen.
För Moderata samlingspartiet står det klart att grundlagsändringen 1995 medförde en väsentlig förstärkning av skyddet för äganderätten. Detta är också en uppfattning som framförts i den rättsvetenskapliga debatten och som är den enda som låter sig förenas med bestämmelsens ordalydelse. Noteras bör att överenskommelsen träffades i brett samförstånd mellan samtliga partier. Det är viktigt att denna typ av överenskommelser som rör grundlagsfrågor är av långsiktig karaktär.
Det är angeläget att regeringsformen innehåller en regel som står i samklang med Europakonventionen och slår fast att den enskilda äganderättens princip är okränkbar och att inskränkningar i äganderätten endast får ske i klart angivna fall och då med full ersättning till den enskilde. I sammanhanget måste också hänsyn tas till att samhällsutvecklingen i stort, inte minst genom IT-utvecklingen, bl.a. lett till att en ökande andel av samhällets totala förmögenhetsmassa i dag består av immateriella tillgångar i form av utbildning, dataprogram och databaser, musik, varumärken, närings- och patenträtter m.m. Mot bakgrund av detta framstår det som angeläget att grundlagsskyddet för den enskilda äganderätten anpassas till samhällsutvecklingen och att skyddet utökas så att det uttryckligen omfattar även annan egendom än mark och byggnader.
Det bör vara en huvuduppgift för den pågående författningsutredningen att föreslå formerna för de här redovisade förslagen avseende äganderätten.
5.3 Den negativa föreningsfriheten
Enligt 2 kap. 1 § RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften (positiv föreningsfrihet). Den negativa föreningsfriheten regleras i 2 kap. 2 § RF och innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot tvång att tillhöra politiska sammanslutningar, trossamfund eller andra sammanslutningar för åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Med rätten att ansluta sig till en förening borde rimligen också följa en rätt att utan sanktion utträda ur en förening. En sådan rätt är emellertid långt ifrån given med nuvarande regelsystem.
Enligt den tolkning som Europarådets organ i Strasbourg gett åt artikel 11 i Europakonventionen, som numera är gällande rätt i Sverige, är också den negativa föreningsfriheten skyddad på svensk arbetsmarknad. Arbetsdomstolen har visserligen vid flera tillfällen klargjort att en medlem i en facklig organisation har rätt att lämna organisationen på egen begäran. Det förekommer dock fortfarande att fackliga organisationer nekar eller ställer upp hinder för det fall att en medlem önskar utträda eller skapar svårigheter för arbetsgivare som vill anställa någon som inte är fackligt ansluten. På samma sätt kan det uppstå svårigheter för en arbetssökande i de fall arbetsgivaren förbundit sig att endast anställa dem med viss facklig tillhörighet och den arbetssökande tillhör en annan organisation eller inte tillhör någon facklig organisation alls.
Rätten att stå utanför en förening är sålunda ingen självklarhet i Sverige. Detta står klart än tydligare efter Europadomstolens dom från den 25 april 1996 i målet mellan Torgny Gustafsson och svenska staten, som Gustafsson förlorade. Även Konstitutionsutskottets granskning av ärendet har tydliggjort detta, vilket bl.a. framgår av de borgerliga partiernas gemensamma reservation i ärendet (1998/99:KU25, s.132 ff).
Även om Europadomstolens dom var ett nederlag för Gustafsson innebär dock domen att det nuvarande organisationsmonopolet, som i praktiken jämställer kollektivavtal genom medlemskap i organisation och hängavtal, kan sägas vara brutet. Förhandlingarna måste omfatta individuella avvikelser för att inte också ett framtvingande av ett hängavtal skall anses som en kränkning. Att åberopa den negativa föreningsfriheten också på den svenska arbetsmarknaden framstår alltsedan den 25 april 1996 därför som en i hög grad relevant och legitim åtgärd.
Någon uttrycklig bestämmelse om skydd för den enskildes rätt att stå utanför en organisation finns således inte i regeringsformens fri- och rättighetskatalog. Mot denna bakgrund och med respekt för Europadomstolens dom i fallet Gustafsson bör nuvarande brist i regeringsformen snarast avhjälpas, så att det av grundlagen tydligt framgår att enskilda utan organisationstvång kan ingå exempelvis icke- kollektivavtalsbundna arbetsrättsavtal.
5.4 Förslag
Den enskildes rättigheter behöver förstärkas. Det är framför allt i följande hänseenden som reformarbetet behöver drivas vidare:
- Grundlagens skydd mot inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter skall vara lika starkt oavsett vilken fri- och rättighet det gäller. Minoritetens legitima intressen skulle tas bättre tillvara om regeringsformens minoritetsskydd stärktes generellt vid beslut om lagstiftning som innebär rättighetsinskränkningar.
- Nuvarande inkongruens mellan regeringsformens och Europakonventionens ställning bör upphävas. Detta kan ske genom att konventionen ges grundlagsstatus. Det innebär bl.a. att den enskildes fri- och rättighetsskydd stärks på yttrandefrihets- och medieområdet.
- Äganderätten måste ges ett starkare grundlagsskydd. Den nuvarande bestämmelsen är inte tillräckligt tydlig eller omfattande. Utgångspunkten bör vara att ingrepp i äganderätten skall berättiga till full ersättning. Äganderättsskyddet bör dessutom uttryckligen omfatta all egendom, som t.ex. fordringar och immateriella rättigheter.
- Den negativa föreningsfriheten, dvs. rätten att stå utanför en förening, bör skrivas in i grundlagen.
6 En förstärkt rättsstat
6.1 Lagprövningsrätten
Frågan om regeringsformens fri- och rättighetsskydd har nära samband med frågan om den s.k. lagprövningsrätten, den rätt och skyldighet som domstolar och andra offentliga organ har att pröva om normer beslutade på olika nivåer är förenliga med överordnade regler och då i första hand grundlagens bestämmelser, t.ex. bestämmelserna om skyddet för det grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF. Den enskildes skydd utgörs av att en domstol eller något annat offentligt organ som i ett enskilt fall finner att en föreskrift står i strid med en grundlagsbestämmelse eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst, inte bara har rätt utan också en skyldighet att inte tillämpa föreskriften gentemot den enskilde. Om det är riksdagen eller regeringen som har beslutat föreskriften skall tillämpningen av föreskriften underlåtas bara om felet är uppenbart (11 kap. 14 § RF).
Kravet på att motstridigheten skall vara uppenbar har länge varit omtvistat och kritik har framför allt riktats mot att t.ex. en av regeringen beslutad förordning som strider mot av riksdagen antagen lag ändå skall tillämpas, om inte motstridigheten är uppenbar.
6.2 Uppenbarhetsrekvisitet
Som en följd av den rättsmiljö som Sverige numera är en del av, bl.a. till följd av EU-medlemskapet, har uppenbarhetsrekvisitet förlorat en del i betydelse. EG-rätten har företräde framför svensk lagstiftning utan att det finns något krav på uppenbar motstridighet. Vidare har varje medlemsstat inför EU-medlemskapet varit skyldig att inkorporera Europakonventionen i sin nationella lagstiftning. EG-rätten härleder dessutom en del av sina grundläggande rättsprinciper ur denna. Detta innebär bl.a. att Europakonventionen skall beaktas både när EG:s institutioner fattar beslut om normer och när medlemsstaterna inför nationella regler som en följd av EG-direktiv. De delar av Europakonventionen som genom EG- domstolens ställningstaganden utgör en del av EG-rätten skall således tillämpas omedelbart framför svensk lag, medan andra delar av konventionen skall tillämpas först om det föreligger ett uppenbart fel. Det bör även tilläggas att Europadomstolen inte tillämpar något uppenbarhetsrekvisit i sin prövning. Det är således möjligt för både Europadomstolen och EG-domstolen att underkänna svenska föreskrifter som har antagits av riksdagen eller regeringen medan svenska domstolar bara kan underlåta att tillämpa svenska föreskrifter om felet är uppenbart.
Demokratiutredningen anförde bl.a. i sitt slutbetänkande (SOU 2000:1) att tempot i det politiska beslutsfattandet ökar, vilket medför risker att vederbörlig hänsyn inte kan tas till rättsstatens krav på lagenlighet och förutsebarhet. Den juridiska kvalitetssäkringen bör därför stärkas. Ett sätt att stärka medborgarnas skydd mot myndigheternas misstag och övergrepp vore att slopa uppenbarhetsrekvisitet.
Även om ett utmönstrande av uppenbarhetsrekvisitet kommer att innebära ökade möjligheter för domstolarna att underkänna lagstiftning som strider mot grundlagen kan det också finnas skäl att diskutera behovet av en funktion motsvarande den som en författningsdomstol ger. I Tyskland t.ex. anses författningsdomstolar vara en viktig del i systemet för att förhindra en ny uppkomst av kommunism eller nationalsocialism. Erfarenheterna av dessa totalitära regimer har lärt att det är nödvändigt att i det demokratiska systemet låta det rättsliga systemet bilda en normhierarki där vissa rättsregler är överordnade andra. Konstitutionen är den högsta rättsnormen och därmed det främsta uttrycket för folkets vilja. Även författningarna i de nya demokratierna i Öst- och Centraleuropa, men också i Sydafrika, innehåller bestämmelser om författningsdomstolar. En av de tyska författningsdomstolarnas uppgifter är att pröva om de demokratiska institutionerna håller sig inom sina kompetensområden. Även för svenskt vidkommande kan finnas ett intresse av att upprätthålla en starkare gräns mellan olika beslutsnivåer, exempelvis vad gäller bevakning av den kommunala självstyrelsen gentemot staten.
Ett skäl som anförts för en författningsdomstolsfunktion även i Sverige är EU-medlemskapet. Förutom att medlemskapet medfört att EG-rätten gäller och har företräde framför nationell lagstiftning har svenska domstolar och andra rättstillämpande myndigheter, på alla nivåer, fått en normkontrollerande funktion av helt annan omfattning än vad som tidigare varit fallet. Normkontrollen är inte inskränkt till att enbart avse lagar och författningar av lägre dignitet utan omfattar också frågan huruvida svensk grundlag står i överensstämmelse med EG-rättsliga regler. Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att det även i Sverige - med en stärkt judiciell kontroll i övrigt - kommer att finnas ett behov av en rättslig instans som med största möjliga auktoritet kan hävda svenska intressen. Denna instans behöver emellertid inte utgöras av en ny domstol utan kan lösas genom att ge Högsta domstolen och/eller Regeringsrätten de funktioner som bör tillkomma en författningsdomstol.
6.3 Domstolarnas konstitutionella ställning
Domstolarna har en central roll i den demokratiska rättsstaten. Domstolarnas uppgifter är till skillnad från polis- och åklagarväsendets inte begränsade till att medverka i arbetet med att uppfylla samhällets kriminalpolitiska mål. En av domstolarnas viktigaste uppgifter är att värna rättsstatens principer. För att kunna fullgöra denna uppgift har domstolarna fått en särställning i förhållande till andra myndigheter, vilken uttrycks i grundlagen. I 1 kap. 8 § RF slås fast att det är domstolarna som svarar för rättskipningen och enligt 11 kap. 2 § RF får ingen myndighet, ej heller riksdagen, bestämma hur domstol skall döma eller tillämpa en rättsregel i det enskilda fallet. Av detta följer att rättskipningen skall fullgöras av självständiga domare och domstolar, som skall vara oberoende av statsmakterna i sin rättstillämpande verksamhet.
I 11 kap. 1 § RF slås vidare fast att domstolarna skall ledas av ordinarie domare, dvs. chefen för en domstol skall vara chefsdomare med fullmakt att utöva tjänsten helt och fullt. Även denna bestämmelse har således till syfte att garantera medborgarna en stabil och självständig rättstillämpning. Mot denna bakgrund har ifrågasatts om regeringens pågående försöksverksamhet inom domstolsväsendet, som bl.a. går ut på att låta en liten tingsrätt dela chef med en stor tingsrätt, är förenlig med grundlagens bestämmelse om att domstolarna skall ledas av ordinarie domare. Enligt vår mening är det oacceptabelt att försöksverksamheten inom domstolsväsendet bedrivs i former som är tveksamma från konstitutionella utgångspunkter. Att så ändå sker illustrerar bara behovet av att stärka domstolarnas konstitutionella ställning.
Till skillnad från förvaltningsmyndigheterna, exempelvis polis- och åklagarmyndigheterna eller Domstolsverket, lyder inte domstolarna under regeringen. Regeringsformen innehåller även vissa andra bestämmelser som syftar till att ge skydd för domstolarnas självständighet. På en del punkter, t.ex. i fråga om ingripanden i dömandet i enskilda mål, är skyddet mycket starkt, medan det i andra avseenden är fragmentariskt eller obefintligt. En oklar punkt är t.ex. i vad mån riksdagens normgivningsmakt kan delegeras till myndigheter av lägre rang. Regeringsformen är otydlig när det gäller att förbehålla riksdagen normgivningsmakten beträffande rättskipningen och domstolarna. Detsamma gäller regleringen av domstolsorganisationen och utnämningsmakten.
Ett sätt att stärka domstolarnas konstitutionella ställning kan vara att i regeringsformen ge domstolarna ett normgivningsbemyndigande att besluta om sina egna arbetsordningar, dvs. rättskipnings- och domstolsfrågor. I dag kan sådana föreskrifter som inte enligt 8 kap. RF måste beslutas enligt lag meddelas av myndighet under regeringen som regeringen överlåtit denna befogenhet till (8 kap. 13 § RF). Efter delegering kan således även andra myndigheter (främst Domstolsverket) än domstolarna besluta om bindande normer för domstolarnas verksamhet. Kritik har riktats mot denna ordning eftersom den riskerar urholka domstolarnas självständighet och därmed rubba maktbalansen till nackdel för den dömande verksamheten, vilket äventyrar allmänhetens förtroende för domstolarna.
I riksdagen sorterar domstolsväsendet under justitieutskottets ansvarsområde. Med nuvarande ordning tenderar domstolarna att uppfattas mer som en brottsbekämpningsmyndighet, inplacerad mellan åklagarväsendet och kriminalvården, än som den rättsstatens kärna som domstolarna utgör. Mot denna bakgrund kan diskuteras om inte domstolsväsendet borde föras över till konstitutionsutskottet i syfte att tydligare inskärpa domstolarnas konstitutionella ställning.
6.4 Utnämningen av de högsta domarna
När det gäller domarnas konstitutionella ställning spelar utnämningsförfarandet en central roll. Utnämningen av ordinarie domare är konstitutionell till sin natur och regleras i 11 kap. 9 § RF. Av grundlagen framgår att vid tillsättning av tjänst vid domstol skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. I och med grundlagsregleringen får utnämningar av domare ytterst sin legitimitet av folket. En berättigad fråga är därför om folkstyret - Sveriges riksdag - har tillräcklig insyn i utnämningsförfarandet med den ordning som gäller i dag, dvs. att regeringen ensam ansvarar för domarutnämningarna.
En parlamentarisk kommitté har tillkallats med uppdrag att bl.a. se över förfarandet vid utnämningar av domare efter kallelse, det s.k. kallelseförfarandet. Kommittén skall bl.a. lämna förslag till hur förfarandet kan utformas för att tillgodose kraven på en allsidig rekrytering, liksom Tjänsteförslagsnämndens framtida roll. Utredningsarbetet skall redovisas i december år 2000.
Ett alternativ till nuvarande ordning skulle kunna vara att låta riksdagen eller företrädare för denna i någon form medverka i utnämningsförfarandet av högre domare och därmed tillskapa ett slags medborgerlig garanti för att domarutnämningarna sköts med saklighet och utan ovidkommande hänsyn. Samtidigt skulle en utnämning, som sanktionerats av riksdagen, kunna ge ett starkare uttryck för den viktiga funktion som är förenad med domarämbetet. Ett annat alternativ kan vara att inrätta ett särskilt organ - bestående av både domare och företrädare för medborgarna - med uppgift att föreslå domare. Ett tredje alternativ är att låta upprätta en offentlig lista över kvalificerade jurister från vilken regeringen sedan får välja lämplig person vid tillsättningen av de högsta domartjänsterna. Olika kombinationer av dessa alternativ är också tänkbara.
6.5 Regeringens utnämningsmakt
Grundlagens krav på saklighet vid statliga tjänstetillsättningar måste naturligtvis beaktas även av regeringen vid utnämningar. Bestämmelsen syftar inte bara till att garantera den offentliga förvaltningens oberoende gentemot staten utan också till att upprätthålla medborgarnas tilltro till den statliga förvaltningen som sådan. Självständiga ämbetsverk kan också ses som ett inslag av maktdelning.
Mot den här bakgrunden är det anmärkningsvärt att den nuvarande regeringen i stor utsträckning tycks använda utnämningsmakten som ett belöningsinstrument för det egna eller närstående partiers företrädare. Påfallande ofta har regeringen utnämnt personer med samma politiska hemvist som regeringen till innehavare av statliga topptjänster. Detta innebär naturligtvis inte att alla utnämningar har saknat saklig grund eller att politiker med automatik skall vara uteslutna från att kunna komma i fråga för en statlig topptjänst. Vi anser emellertid att regeringen missbrukar sin utnämningsmakt, vilket i sin tur aktualiserar frågan om behovet av en förutsättningslös översyn av utnämningspolitikens grunder.
En utveckling som den här beskrivna kan tvinga fram att verkschefer och andra statliga befattningshavare måste bytas ut efter ett regeringsskifte. För att motverka detta bör övervägas att införa en nyordning där regeringen inte ensam förfogar över utnämningsmakten. Ett sätt att öka öppenheten vid regeringens utnämningar av personer till tjänster utan ansökningsförfarande vore att låta vederbörande utfrågas offentligt inför det riksdagsutskott under vilket tjänsten sorterar. Ett sådant förfarande skulle kunna ge en bild av personens kunskap och kompetens men ändå överlåta till regeringen att ha sista ordet.
6.6 Förslag
All maktutövning vinner på att balanseras. Det gäller också det parlamentariska styrelseskicket. Maktdelning innebär att medborgarnas mening kommer till uttryck på många olika sätt. En författning som mera systematiskt bygger in maktdelande element bör vara ett långsiktigt mål. Redan på kort sikt kan emellertid åtgärder vidtas som verkar i maktbalanserande riktning. Framför allt bör reformer nu vidtas som stärker den juridiska prövningen av lagstiftningsarbetet.
- Domstolarnas lagprövningsmöjligheter måste förstärkas. I första hand bör det s.k. uppenbarhetsrekvisitet avskaffas. Det bör också prövas om en särskild författningsdomstol skulle kunna inordnas i den svenska författningstraditionen.
- Domstolarnas konstitutionella ställning bör stärkas, bl.a. genom att domstolarna ges normgivningsbemyndigande att besluta om sina egna arbetsordningar, dvs. rättskipnings- och domstolsfrågor. Domstolarnas konstitutionella roll kan inskärpas tydligare genom att beredningsansvaret för domstolsväsendet flyttas från justitieutskottet till konstitutionsutskottet.
- Utnämningen av de högsta domarna bör ske på ett så öppet sätt som möjligt. Olika metoder härför är möjliga. Regeringen skulle t.ex. kunna välja från en offentligt redovisad lista över kvalificerade jurister. Även riksdagen bör kunna ges en roll i det sammanhanget.
- Regeringens utnämningsmakt behöver ses över även i syfte att öka det parlamentariska inflytandet vid regeringens tillsättningar av statliga verkschefer och andra topptjänster.
Stockholm den 2 oktober 2000
Per Unckel (m)
Inger René (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Per-Samuel Nisser (m)
Christel Anderberg (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ola Karlsson (m)
Anders Björck (m)